чл. 195 ал. 2 ГПК
Назначаване на вещо лице
Чл. 195. […] (2) Съдът може да назначи и повече вещи лица, когато това се налага с оглед на обстоятелствата по делото.
Определение №****/**.**.2026 по дело №****/2026
Касационното обжалване на въззивните решения се осъществява при условията по чл. 280, ал. 1 ГПК – доколкото касаторът е повдигнал правен въпрос, с предвиденото в процесуалния закон значение. Това означава, че следва да се формулира материалноправен или процесуалноправен въпрос, включен в предмета на спора и обусловил правната воля на съда, обективирана в атакувания акт. Този въпрос следва да е от значение за формиране на решаващата воля на съда и по него въззивният съд да се е произнесъл в противоречие със: задължителната практиката на ВКС и ВС в тълкувателни решения и постановления; с практиката на ВКС; с акт на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз, или разглеждането на конкретния правен спор ще допринесе за развитието на правото или точното приложение на закона. Съгласно задължителната практика на ВКС, обективирана в т. 1 от тълк. решение №1/2010 г. по тълк. дело №1/2009 г. на ОСГТК правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, е този, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по конкретното дело. Материалноправният или процесуалноправният въпрос трябва да е от значение за изхода по конкретното делото, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
В настоящия случай касаторът изобщо не е формулирал материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за изхода на делото по съществото на спора, не е извършено позоваване на задължителната практика на Върховния касационен съд по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, на актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, на които да противоречи разрешението на материалноправни и процесуалноправни въпроси, дадено с обжалваното решение. Касаторът не е навел и съображения с какво разглеждането на конкретния правен спор ще допринесе за развитието на правото или точното приложение на закона. По същество оплакванията на касатора срещу решението на въззивната инстанция по съществото на спора, засягат само правилността на обжалвания акт и на практика представляват изложение на тезата на страната за неправилна преценка на заключението по назначената съдебно-техническа експертиза, както и доводи за допуснати процесуални нарушения и необоснованост на постановеното решение поради непълен и неправилен анализ на събраните доказателства. Следва да се посочи обаче, че визираното в жалбата (както и в приложеното към нея изложение) несъгласие с фактическите изводи на съда и с анализа на доказателствата, както и доводите за материална незаконосъобразност на въззивното решение са съображения, относими към касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Последните са от значение за правилността на решението и подлежат на преценка в производството по чл. 290 ГПК, а не в стадия за селектиране на касационните жалби по реда на чл. 288 ГПК. В този смисъл са и указанията в т. 1 Тълкувателно решение №1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС.
Касационно обжалване не следва да се допуска и на поддържаното от касатора основание по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на обжалваното въззивно решение.
Съгласно трайно установената практика на ВКС, очевидно неправилно по смисъла на чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК, е съдебно решение, страдащо от особено тежък порок, който може да бъде констатиран, без да е необходимо да се извършва присъщата на същинския касационен контрол, проверка за правилност на акта. Такъв особено тежък порок би бил прилагането на отменен или несъществуващ закон, прилагане на правна норма в смисъл противоположен на действителното ѝ съдържание, грубо нарушение на основни съдопроизводствени правила или изводи на съда, които са в явно и грубо противоречие с правилата на формалната логика. Очевидната неправилност предпоставя обосноваване на порок на въззивното решение, установим пряко и единствено от съдържанието на акта, без анализ на осъществените в действителност процесуални действия на съда и страните, без съобразяване на действителното съдържание на защитата им, без обсъждане и изследване на доказателствата и тяхното съдържание. Основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК съставлява квалифицирана форма на неправилност, обусловена от наличието на видимо тежко нарушение на закона или явна необоснованост. В случая касаторът не сочи, а и обективно въззивното решение не страда от такъв очевиден и особено тежък порок. Към него са изложени подробни мотиви, като не са налице фактически констатации или правни изводи на въззивния съд, които да са в грубо противоречие с правната или формалната логика, за да се приеме очевидна неправилност на съдебния акт. В тази връзка следва да се отбележи, както е прието в константната практика на ВКС, че несъгласието на касатора с фактическите констатации и правните изводи на въззивния съд, респ. – общите касационни оплаквания за неправилност на въззивното решение по чл. 281, т. 3 ГПК, сами по себе си не съставляват основание за допускане на касационното обжалване.
Първият, поставен въпрос от касатора в изложението, въпрос е от процесуалноправен характер и касае задълженията на въззивния съд като инстанция по съществото на материалноправния спор – предмет на делото, и приложението на чл. 235, ал. 2 и чл. 236, ал. 2 ГПК. По този въпрос е формирана константна съдебна практика на ВКС, съгласно която при съобразяване с изискванията на посочените разпоредби, съдът е длъжен да определи правилно предмета на спора и обстоятелствата, които подлежат на изясняване като обсъди всички доказателства по делото и доводите на страните. Задължение на съда е да прецени всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, да обсъди в мотивите на решението доказателствата, въз основа на които намира едни от тях за установени, а други за неосъществили се, както и да обсъди и всички доводи на страните, които имат значение за решението по делото. Следва отново да се посочи обаче, че доводите за материална и процесуална незаконосъобразност на въззивното решение са съображения, относими към касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Последните са от значение за правилността на решението и подлежат на преценка в производството по чл. 290 ГПК, а не в стадия за селектиране на касационните жалби по реда на чл. 288 ГПК. В този смисъл са и указанията в т. 1 Тълкувателно решение №1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС. Твърденията за нарушения на императивни правни норми, като тези на чл. 235, ал. 2 и чл. 236, ал. 2 ГПК, представляват касационни основания, чиято основателност се преценява при разглеждането на жалбата по същество, след евентуалното ѝ допускане до касация. Освен това в случая въззивният съд е изпълнил процесуалните си задължения по чл. 235, ал. 2 и чл. 236, ал. 2 ГПК – за да обоснове извода си за основателност на исковата претенция, е формирал собствени решаващи мотиви по спора, след като е изложил и съображенията си по всички релевирани от страните доводи и възражения, в това число по доводите на ответната страна относно усложнената метеорологична обстановка на територията на [населено място] като форсмажорно обстоятелство, което изключва вината по чл. 45 ЗЗД. Обсъдил е и е анализирал поотделно и в съвкупност всички доказателства и е посочил какво счита за установено от тях. Както се посочи в мотивите по-горе, обстоятелството, че жалбоподателят не е съгласен с извършения анализ, обем и оценка на доказателствата, респ. с крайния решаващ извод на съда, съставляват доводи за евентуално допуснати процесуални нарушения и за необоснованост на съдебния акт, които обаче не са предмет на проверка в производството по чл. 288 ГПК.
Неоснователно е искането за допускане на касационното обжалване и по наведените от касатора втори и трети въпрос в изложението. По същността си тези въпроси са привързани към оплакванията на касатора, че допуснатата съдебно-техническа експертиза не е годно доказателствено средство, поради липсата на компетентност на вещото лице, дало заключението. Така, както са формулирани, въпросите представляват оплаквания за допуснати процесуални нарушения при събирането и анализа на доказателствата, чието обсъждане е предмет на самото касационно обжалване, а не на производството по допускането му. В този смисъл са и задължителните указания по т. 1 Тълкувателно решение №1 от 19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС, според които материалноправният или процесуалноправен въпрос трябва да е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение или определение, за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
За пълнота на мотивите следва да се посочи, че съгласно установеното в практиката на ВКС разрешение /решение №50201 от 11.01.2023 г. по гр. д. №4891/2021 г. на IV г. о., решение №129/08.11.2017 г. по гр. д. №60344/2016 г. на ІІІ г. о. и цитираните в него/, заключението на експертизата се преценява съобразно всички доказателства по делото, неговата пълнота, яснота и обоснованост. Съдът не е длъжен да възприеме заключението на вещото лице, дори и когато страната не е направила възражения срещу него – чл. 202 ГПК, а следва да прецени доказателствената му сила съобразно обосноваността му, обективността и компетентността на експерта. Може да приеме, че установени в заключението факти и причинни връзки не са доказани или, че неустановени в заключението факти и причинни връзки са доказани, обсъждайки по правилата на чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК съдебната експертиза, ведно с другите данни по делото. Решаващият съд е длъжен да изложи мотиви, обективиращи преценката му за годността на експертизата, дали я кредитира или не. Съдът, включително и въззивният, следи служебно дали заключението на вещото лице е пълно, ясно и обосновано, компетентно дадено и обективно, и, когато приетата експертиза не дава точен отговор на поставените задачи, не е достатъчно обоснована, неясна или не е пълна, съдът има задължение съгласно чл. 201 ГПК да постави допълнителни въпроси в залата при разпита на вещото лице, съответно да постави допълнителна задача на експерта, или да допусне повторна експертиза за изясняване на релевантните за правния спор факти.
Същевременно, няма спор както в теорията, така и в съдебната практика, че съгласно чл. 195 ГПК, вещо лице се назначава по искане на страната или служебно, когато за изясняване на някои възникнали по делото въпроси са необходими специални знания из областта на науката, изкуството, занаятите или други. В зависимост от предмета на изследване и областта, към която се отнасят специалните знания, съдът преценява каква експертиза да назначи и на кое вещо лице да възложи нейното изпълнение. Когато вещото лице не може да изпълни възложената му задача поради липса на квалификация, съдът го освобождава - чл. 198 ГПК, а когато приеме да изпълни задачата, вещото лице носи отговорност за достоверността на констатациите в представеното заключение. В случай на несъгласие с преценката на съда относно вида на експертизата и компетентността на вещото лице страните могат да се защитят като оспорят експертното заключение съгласно чл. 200, ал. 3 ГПК. Съдът не е длъжен да възприеме заключението, а следва да го обсъди във връзка с всички доказателства по делото и да прецени дали констатациите на експерта дават обоснован и компетентен отговор на възложените за целите на делото задачи. Заключението на вещото лице се цени по неговата обоснованост, а не по използваните източници при формирането му. Доказателствената му стойност се преценява от съда с оглед логическата му последователност и научна аргументация. Фактът, че вещото лице е ползвало становище на консултант, не води до опорочаване на експертизата, доколкото същото е било критично анализирано и възприето в рамките на самостоятелна експертна преценка. Отговорността за заключението е на вещото лице.
В конкретния случай въззивният съд е основал решаващия си извод на заключенията на изготвената по делото техническа експертиза, според която в конкретния случай не са спазени изискванията за обследване на процесната конструкция след изтичане на десет годишния проектен експлоатационен срок, като за настъпване на инцидента са допринесли именно липсата на обследване и поддръжка на металната конструкция, довели до нарушаване на изискванията за безопасната й експлоатация; че металната конструкция, вкл. покритието, биха могли да издържат на поривите на вятъра, ако за конструкцията са се полагали грижи за поддръжка и е спазен проектният експлоатационен срок. Експертизата е назначена от въззивния съд, който е преценил, че вещото лице, на което е възложено изпълнението й, притежава необходимите специални знания и професионална квалификация, за да отговори компетентно на спорните по делото въпроси. Вещото лице е приело да изпълни експертизата и под страх от наказателна отговорност е представило заключения, в които е отговорило на поставените задачи в рамките на професионалната си компетентност, като коректно е изложило и ползваните източници, сред които и становището на консултанта. Въззивният съд е анализирал заключението и не е намерил причина да не кредитира съдържащите се в него експертни констатации. Несъгласието на касатора с преценката на въззивния съд, че заключението е изготвено компетентно и дава обективен отговор на релевантния за спора въпрос, не може да бъде подведено под селективния критерий на чл. 280, ал. 1 ГПК. Не е доказана и специфичната за основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК допълнителна предпоставка, тъй като по въпроса за приложението на чл. 195 и чл. 198 ГПК, към който тангират оплакванията на касатора има постановена трайна практика, посочена по-горе, която не се нуждае от промяна или осъвременяване.
За пълнота на изложението следва да се посочи, че основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК е налице, когато по приложимата към казуса материалноправна или процесуалноправна норма няма правна уредба, поради което се налага прилагането на закона или на правото по аналогия, или когато правната уредба е непълна или неясна, поради което се налага тълкуване на закона, или когато съществуващата по приложението на тази правна норма практика на ВКС се нуждае от коригиране. Наличието в случая на съдебна практика по поставените питания, която е съобразена от въззивния състав, изключва приложното поле на поддържаното основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Даниела Стоянова
чл. 14 ал. 2 ЗДС, чл. 195 ал. 2 ГПК, чл. 195 ГПК, чл. 200 ал. 3 ГПК, чл. 201 ГПК, чл. 202 ГПК, чл. 235 ал. 2 ГПК, чл. 236 ал. 2 ГПК, чл. 280 ал. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК, чл. 280 ал. 2 ГПК, чл. 280 ал. 2 предл. трето ГПК, чл. 281 т. 3 ГПК, чл. 283 ГПК, чл. 284 ал. 3 т. 1 ГПК, чл. 288 ГПК, чл. 290 ГПК, чл. 45 ЗЗД, чл. 49 ЗЗД
Определение №****/**.**.2025 по дело №****/2025
Въпрос свързан с назначаване на вещи лица и експертизи по делата?
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Николай Иванов
Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
и за изясняване на релевантни фактически въпроси с назначаване на допълнителна експертиза, в една част е отменено решение №49/03.06.2020г по гр. д №420/2019г на Районен съд Велики Преслав., По предявен отрицателен установителен иск на касатора по чл. 124, ал. 1 ГПК е признато за установено, че Н. С. С. не дължи на „ Енерго Про Продажби “ АД - Варна сумата 1617,99 лв. , представляваща цена на електроенергия за обект – къща в [населено място] , за която е издадена фактура №0279763341/13.05.2019г доставена електроенергия за период до 30.05.2019г. В останалата част е потвърено решението, с което се отхвърля претенцията за установяване недължимост стойността на преизчислено количество електрическа енергия в размер на 7494,64лв по горепосочената фактура и са присъдени разноски на ответното дружество 1014лв, в която част въззивното решение се обжалва от ищеца.
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Емил Томов
Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
за това указанията по тълкуването и прилагането на материалния закон задължават ли въззивния съд да приеме същото каквото е приела касационната инстанция, щом този въпрос бъде поставен при новото разглеждане на делото; за това следва ли съдът да прецени доказателствената сила на експертизата с оглед обосноваността й, а също така за това независимо дали съдът възприема експертното заключение, той следва ли да изложи мотиви обосноваващи преценката за годността на експертизата; за това при наличието на няколко противоречиви по смисъл заключения по едни и същи въпроси длъжен ли е съдът да обсъди всички и са се аргументира защо приема или не всяко едно от тях; за това допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства и за това периодът на начисление по чл. 50 ПИКЕЕ от 2013 година обвързва ли електроснабдителното дружество по отношение на заявеното в евентуалност основание по чл. 183 ЗЗД и при установено количество реално потребена, но неотчетена и неплатена от купувача електрическа енергия следва ли електроснабдителното дружество да доказва реалния период на доставка или същият е ирелевантен за дължимостта на цената.
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Димитър Димитров
Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
Как се прилага задължението на съда да постанови своя акт след преценка на всички ангажирани по делото доказателства? (По иск против Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна помощ „Н. И. Пирогов" с правно основание чл. 49 във вр. с чл. 45 ЗЗД за обезщетение за неимуществени вреди вследствие смъртта на 9-дневно дете)
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Дияна Ценева
Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Димитър Димитров
чл. 114 ал. 1 ЗЗД, чл. 161 ГПК, чл. 165 ал. 1 ГПК, чл. 190 ал. 1 ГПК, чл. 190 ал. 2 ГПК, чл. 195 ал. 2 ГПК, чл. 240 ал. 2 ЗЗД, чл. 280 ал. 1 ГПК, чл. 283 изр. 1 ГПК, чл. 284 ал. 3 т. 1 ГПК, чл. 284 ГПК, чл. 288 ГПК, чл. 294 ал. 2 ТЗ, чл. 414 ГПК, чл. 417 ГПК, чл. 420 ал. 3 ГПК, чл. 422 ал. 1 ГПК, чл. 430 ТЗ, чл. 79 ал. 1 ЗЗД, чл. 86 ал. 1 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, чл. 99 ал. 3 ЗЗД
Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
от значение за спора в противоречие с практиката на ВКС и които са от значение за точното приложение на закона и развитие на правото. Поддържа също така, че решението е и очевидно неправилно и моли да бъде допуснато касационно обжалване.
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Веска Райчева
Определение №****/**.**.2019 по дело №****/2019
1) дали въззивният съд е изпълнил задължението си да постанови своя акт, след обективна преценка на всички ангажирани по делото доказателства; 2) след като съгласно националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, медицинският документ епикриза няма характеристиките на първичен документ, допустимо ли е изключение при възприемането му и в кои случаи; 3) в кой момент от провеждано в различни лечебни заведения продължително лечение, епикризата може да се приеме за първичен документ, макар и да се издава в деня на дехоспитализацията на пациента; 4) изискват ли се специални познания при определяне характера и правилното възприемане на специфични, бланкетно утвърдени писмени доказателства, важни за формиране на съдебната воля и въведени със специален „норматив, като относимия в случая НРД; 5) съобразено с отсъствието на специални медицински познания у съда, когато у него са се породили съмнения относно правилността и яснотата на вече дадени по казуса експертни заключения, длъжен ли е съдът по свой почин да назначи нова съдебно-медицинска експертиза (СМЕ), с оглед разпоредбата на чл. 195, ал. 2 ГПК; 6) кога се счита, че извършителят по чл. 45 ЗЗД е установен и следва ли той да бъде изрично посочен от съда; 7) следва ли да бъде вменена гаранционно-обезпечителната отговорност по чл. 49 ЗЗД, при условието на предполагаемост за извършителя по чл. 45 ЗЗД, без да е изрично посочен; 8) как следва да се прилага принципът за справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, длъжен ли е съдът да търси „точен паричен еквивалент“ на търпените физически и морални вреди, и да намери „справедливия еквивалент“ на същите или е достатъчно да се търси „известно компенсиране; и 9) може ли да се приеме за доказана причинна връзка между действия и резултат, при положение, че не са установени нито лицето-извършител по арг. на чл. 45 ЗЗД, нито етилогията на болестния процес. По отношение на първия и петия от тези въпроси касаторът навежда допълнителното основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1, предл. първо ГПК, като поддържа, че тези правни въпроси са разрешени от въззивния съд в противоречие със задължителната практика на ВКС, и конкретно: първият въпрос – в противоречие с т. 12 ТР №1/17.07.2001 г. на ОСГК на ВКС и т. 3 ТР №1/09.12.2013 г. на ОСГТК на ВКС, а петият въпрос – в противоречие с т. 10 ТР №1/04.01.2001 г. на ОСГК на ВКС. По отношение на останалите седем правни въпроса жалбоподателят не е навел никое от допълнителните основания за допускане на касационно обжалване по т. 1, т. 2 или т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК. Същевременно, в изложението му се поддържа наличието на основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение.
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Боян Цонев
Определение №****/**.**.2019 по дело №****/2019
е допуснато противоречие с практиката на ВКС: по първия въпрос- с ТР №3/18.05.2012г. по т. д.№3/2011г. на ОСГК на ВКС, а по втория – с практиката, обективирана в определение №461/28.06.2010г. на ВКС по ч. т. д.№272/2010г., ІІ т. о., ТК; определение 231/23.02.2010г. на ВКС по ч. т. д.№115/2010г., ІІ т. о., ТК; определение №693 от 16.11.2009г. на ВКС по ч. т. д.№731/2009г., ІІ т. о., ТК; определение №364/26.04.2011г. на ВКС по ч. т. д.№117/2011г., ІІ т. о., ТК; определение №545 от 11.07.2011г. на ВКС по т. д. №373/2011г., ІІ т. о., ТК; определение №174 от 16.02.2010г. на ВКС по ч. т. д. №18/2010г., І т. о., ТК. Позовават се и на основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК, като излагат доводи за очевидна неправилност на решението.
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Павел Банков
чл. 10 ГПК, чл. 101 ЗЗД, чл. 110 ЗЗД, чл. 111 б. в ЗЗД, чл. 195 ал. 2 ГПК, чл. 235 ал. 2 ГПК, чл. 236 ал. 2 ГПК, чл. 274 ал. 3 ГПК, чл. 280 ал. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 2 предл. второ ГПК, чл. 280 ал. 2 предл. трето ГПК, чл. 281 т. 3 ГПК, чл. 283 ГПК, чл. 288 ГПК, чл. 290 ГПК, чл. 417 т. 2 ГПК, чл. 430 ал. 1 ТЗ, чл. 44 ал. 1 ГПК, чл. 66 ЗЗД, чл. 79 ал. 1 ЗЗД
Определение №****/**.**.2019 по дело №****/2018
относно размера на обезщетението за ползване на процесния имот за периода от 05.05.2010 до 10.12.2014 г. и относно момента, от който следва да бъде начислявана лихва за забава върху дължимото обезщетение. Разяснил е, че предявеното искане е за присъждане на пропуснати ползи – наем, който собствениците биха получили, ако можеха да отдадат имота си и в тежест на страната, която твърди, че е могла да реализира полза от недвижимия имот е, да я докаже. При определяне размера на обезщетението съдът е съобразил, че по делото са допуснати и приети три експертизи – единична и две тройни, заключенията на които подробно е обсъдил. Обосновал е, че съобразно местоположението и състоянието на имота и съществуващата инфраструктура през процесния период неприемлив е подходът на единичната експертиза – за прилагане на метода на вечната рента, в сравнение с възприетия в двете тройни експертизи - метод на пазарните аналози, който е значително по-реален от икономическа гледна точка и съпоставим с действащия пазар. Посочил е, че повторната тройна експертиза, допусната по искане на процесуалния представител на ищците, е определила размера на обезщетението за ползване, отчитайки много по-детайлно и прецизно характеристиките на имота през процесния период – включително местоположение, регулационен статут и инфраструктура. Споделил е изводите на първоинстанционния съд, че обезщетението следва да се изчисли като за имот без достъп до улична мрежа, като приел за недоказани твърденията, че ищците са имали достъп до [улица]през останалите части на възстановения имот. В подкрепа на този извод било обстоятелството, че при въвода срещу ЕТ „П.“ последният се е задължил да осигурява достъп на ищците през някаква друга част от терена, ползвана от него. Въззивният съд е посочил във връзка с липсата на електрификация, вода и канал в имота, че възможността процесните 843 кв. м. да ползват вода и електричество от съседните имоти не може да обоснове присъждане на по-високо обезщетение, доколкото подобно включване в мрежите на водоснабдяването, канализацията и енергоснабдяването изисква административни разрешения и сериозни финансови разходи. Отчел е също при определяне размера на обезщетението, предвижданията на ПУП от 2001 г. през възстановения имот да премине част от трасето на метрополитена, което само по себе си ограничава възможността за строителство и инвестиции в него. При тези съждения е заключил, че размерът на дължимото обезщетение следва да се определи в съответствие със заключението на повторната тройна експертиза – вариант без достъп до улична мрежа. Относно втория спорен въпрос за началния момент, от който следва да се счита, че ответникът е изпаднал в забава на изпълнение на задължението си за заплащане на обезщетение за ползване е посочил, в допълнение на мотивите на СГС, че не е доказано, представената от ищеца нотариалната покана да е била връчена на лице, представляващо ответното дружество, поради което лихвата за забава следва да бъде начислявана от датата на предявяване на иска. За преклудиран е приет доводът на ищцата, че ответникът е поставен в забава и с подаване на искова молба по предходно дело, тъй като същият е релевиран едва с въззивната жалба, а по същество е счетен за неоснователен, тъй като претенциите за заплащане на обезщетение за ползване за предходен период по гр. дело №98/2003 г. са отхвърлени.
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Даниела Стоянова
Модул "ГПК"
Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.
За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".
** Осреднена цена за годишен абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".
В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*
*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.
Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!
– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!
– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.
– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!
– Христина Русева, адвокат
Dictum - Pro Bono
Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.